Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
EUU Alm.del Bilag 187
Offentligt
2077758_0001.png
Europaudvalget
Referat
af 4. europaudvalgsmøde
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
onsdag den 28. august 2019
kl. 11.00
vær. 2-133
Eva Kjer Hansen (V), formand, Lars Aslan Rasmussen (S), næstfor-
mand, Birgitte Vind (S), Henrik Møller (S), Rasmus Stoklund (S),
Jens Rohde (RV), Ina Strøjer-Schmidt (SF), Søren Søndergaard
(EL), Peder Hvelplund (EL), Rosa Lund (EL), Rasmus Nordqvist
(ALT), Jan E. Jørgensen (V), Kim Valentin (V) og Pernille Vermund
(NB).
udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og justitsmini-
ster Nick Hækkerup.
Desuden deltog:
Punkt 1. Samråd med udlændinge- og integrationsministeren og justitsministeren vedr.
den præjudicielle afgørelse i sagen C-89/18 om familiesammenføring
EUU alm. del (182)
samrådsspørgsmål A
EUU alm. del (182)
samrådsspørgsmål B
EUU alm. del (17)
bilag 565 (notat om afgivelse af indlæg i sagen)
EUU alm. del (182)
bilag 119 (notat om afgivelse af dom i sagen)
Samrådsspørgsmål A
Stillet af Morten Messerschmidt (DF)
”Vil
ministeren i forbindelse med den præjudicielle afgørelse i sagen C-89/18 om familiesam-
menføring oplyse: Hvilke konsekvenser dommen får for de under henvisning til tilknytningskra-
vet afviste familiesammenføringsbegæringer af hhv. tyrkere og andre tredjelandsborgere?
Hvilke lovgivningsmæssige konsekvenser forudser ministeren i forlængelse af dommen?”
Samrådsspørgsmål B
Stillet af Morten Messerschmidt (DF)
”Vil
ministeren i forbindelse med den præjudicielle afgørelse i sagen C89/18 om familiesam-
menføring oplyse, hvilke statsforfatningsretlige overvejelser dommen giver anledning til hos
ministeren, især i relation til bestemthedskravet i grundlovens § 20?”
Side 39
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
Morten Messerschmidt
sagde i sin begrundelse for samrådsspørgsmålene, at dommen af
den 10. juli handlede om forståelsen af Danmarks udlændingelovgivning og dens konsekven-
ser i forhold til de afslag, der var givet på familiesammenføringsbegæringer, og om at belyse
de fremtidige konsekvenser for retspraksis og ændringer i dansk lov. Han havde også bedt
justitsministeren om at komme med svar på overvejelserne om de forfatningsretlige implikatio-
ner, dels af hele setuppet med et associeringsråd, der kan vedtage bindende retsakter inden
for udlændingepolitik, dels af at der tilsyneladende ikke var klarhed over, hvor Domstolen ville
sende missiler
eller måske vejsidebomber
hen næste gang.
Udlændinge- og integrationsministeren:
Den 10. juli afsagde EU-Domstolen den længe
ventede dom i den danske præjudicielle sag om det nu ophævede danske tilknytningskrav ved
ægtefællessammenføring. Og lad mig med det samme sige, at jeg godt kan forstå, at udvalget
er meget optaget af dommen og af konsekvenserne af den. Det har jeg også selv været
både før og nu her efter folketingsvalget.
Jeg ved også, at den tidligere udlændinge- og integrationsminister løbende har været meget
opmærksom på sagen, som har været højt prioriteret fra dansk side. Derfor har vi også hen
over sommeren arbejdet ret intensivt på at få dommens konsekvenser klarlagt hurtigst muligt.
Udvalget er blevet skriftligt orienteret om resultatet af analysen ved det notat, som blev over-
sendt i mandags. Jeg forestiller mig, at nogle af jer allerede har orienteret jer lidt i notatet
og
at I ligesom jeg selv er lettede over, at det trods alt ikke er værre. At de bærende søjler i dansk
udlændingepolitik stadig står.
Jeg synes, at det er helt naturligt at tage afsæt i det notat, jeg har oversendt ved besvarelsen
af de samrådsspørgsmål, som udvalget har stillet.
Det første spørgsmål går
som jeg opfatter det
på, om der bliver mulighed for genoptagelse
af sager om afslag på ægtefællesammenføring med såvel herboende tyrkiske statsborgere
som med andre tredjelandsstatsborgere. Hovedkonklusionen i den juridiske analyse er, at
dommen fastslår, at det har været i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser at anvende til-
knytningskravet i sager om ægtefællesammenføring med herboende økonomisk aktive tyrki-
ske statsborgere. Det gælder uanset nationaliteten på den tilrejsende ansøger, der har fået af-
slag på ægtefællesammenføring.
Dommen vurderes derimod ikke at have betydning for dem, der har søgt familiesammenføring
med andre herboende tredjelandsstatsborgere eller danske statsborgere.
Og hvordan er juristerne så kommet frem til det? Den nærmere baggrund for analysens kon-
klusioner fremgår af notatet, som udvalget har fået oversendt i mandags, men lad mig kort op-
summere. Med dommen besvarer EU-Domstolen et fortolkningsspørgsmål, som Østre Lands-
ret har stillet om en såkaldt stand still-klausul i associeringsaftalekomplekset. EU-Domstolen
fastslår, at det nu ophævede tilknytningskrav har været i strid med denne klausul. Det hænger
kort sagt sammen med, at der efter klausulens ikrafttræden i 1980 kun kan indføres nye regler,
Side 40
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
der begrænser adgangen til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som
har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler, hvis de nye regler er begrun-
det i et såkaldt tvingende alment hensyn, og at det er proportionelt
dvs. at det er egnet til at
sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige formål og ikke går videre end nødvendigt for at nå
formålet.
EU-Domstolen har i dommen vurderet, at det nu ophævede tilknytningskrav udgjorde en ny
begrænsning for den herboende tyrkiske statsborgers mulighed for at fortsætte med at bo og
arbejde i Danmark. Og at denne begrænsning ikke var lovlig, fordi tilknytningskravet ifølge
Domstolen ikke var egnet til at sikre virkeliggørelsen af kravets bagvedliggende formål om vel-
lykket integration og effektiv styring af migrationsstrømme.
Dommen forholder sig kun til tilknytningskravets betydning i forhold til stand still-klausulen i as-
socieringsaftalen. Dommen siger ikke noget om tilknytningskravets betydning i forhold til de
grundlæggende rettigheder som f.eks. ret til respekt for familielivet
i EU’s charter eller i menne-
skerettighedskonventionen. Derfor er det vurderingen, at dommen ikke har betydning for dem,
der har søgt familiesammenføring med andre herboende tredjelandsstatsborgere eller med
danske statsborgere.
Dommen betyder, at det siden tilknytningskravets indførelse i 2000 vedvarende har været i
strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser efter associeringsaftalekomplekset at stille dette
krav i sager om ægtefællesammenføring med herboende erhvervsaktive tyrkiske statsborgere.
Vi følger så op på dommen ved at sikre de berørte personer en mulighed for genoptagelse.
Som der er redegjort mere detaljeret for i den skriftlige orientering af udvalget, vil genoptagelse
skulle ske på udlændingemyndighedernes initiativ, hvis afslaget er meddelt i 2011 eller senere
dvs. de seneste 8 år. Vores opgørelser viser, at udlændingemyndighederne alene vil skulle
tage kontakt til 138 ansøgere på eget initiativ. Om de 138 fortsat er i en situation, hvor det vil
være relevant for dem med en ægtefællesammenføring med en tyrkisk statsborger, ved jeg
ikke. Og jeg ved heller ikke, om de i givet fald vil kunne opfylde de øvrige betingelser for ægte-
fællesammenføring, f.eks. krav til bolig, bankgaranti m.v.
Hvad angår de sager, der er afgjort før 2011, kan genoptagelse ske efter ansøgning. Det skyl-
des, at man først i 2011 fik et nyt sagsbehandlingssystem, der gør det muligt entydigt at ud-
finde de sager, hvor den herboende er tyrker.
Besvarelse af det andet spørgsmål
I forhold til det andet spørgsmål om de lovgivningsmæssige konsekvenser er det
som det
også fremgår af notatet
juristernes vurdering, at dommen umiddelbart ikke giver anledning til
at ændre de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring. Det er jeg ret glad for at læse.
Tilknytningskravet blev som bekendt ophævet den 1. juli 2018 og erstattet af et integrations-
krav. Den begrundelse, der er anført i dommen, for, at tilknytningskravet må anses for at være
Side 41
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
i strid med associeringsaftalen, vurderes ikke at kunne overføres på hverken integrationskra-
vet eller de øvrige gældende betingelser for ægtefællesammenføring.
Som det også fremgår af notatet, giver dommen dog anledning til tvivl om, hvorvidt det integra-
tionskrav, der gælder ved familiesammenføring med børn, er foreneligt med associeringsafta-
len.
Den tvivl tager vi så heldigvis hånd om med et lovforslag, der blev sendt i høring fredag i sidste
uge. Lovforslaget følger bl.a. op på den aftale, som Socialdemokratiet og den tidligere borger-
lige regering samt Dansk Folkeparti indgik i år om nye regler om familiesammenføring med
børn. Der er med andre ord tale om en regel, som vi allerede inden dommen var blevet enige
om at lave om.
Til sidst vil jeg gerne understrege, at der ikke skal være tvivl om, at jeg er ærgerlig over, at vi
har fået en dom, der går os imod. Det skyldes ikke mindst, at jeg sådan set har været glad for
tilknytningskravet, der som bekendt blev indført af en socialdemokratisk minister for snart to
årtier siden. Men som jeg sagde indledningsvis, kunne det have været meget værre. For på
bundlinjen må dommens konsekvenser siges at være relativt begrænsede.
Her tænker jeg på, at tilknytningskravet kun vurderes at være underkendt i forhold til tyrkiske
statsborgere, der som økonomisk aktive er omfattet af associeringsaftalen, og altså ikke andre
nationaliteter. Det er vigtigt. Og at dommen ikke vurderes at have betydning for de øvrige eksi-
sterende betingelser for ægtefællesammenføring, herunder integrationskravet,
Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg kan garantere, at en international domstol ikke på et se-
nere tidspunkt kan finde på at underkende nogle af de andre bestemmelser i udlændingeloven
om ægtefællesammenføring. Det er jo desværre ikke første gang, at en international domstol
ikke har været enig i vores vurdering af, at en bestemmelse i udlændingeloven er i overens-
stemmelse med vores internationale forpligtelser, og det bliver nok heller ikke den sidste.
Men hvad jeg kan garantere er, at regeringen
hvis en sådan situation måtte opstå
vil tage
hånd om situationen på en måde, der sikrer, at vi også fremadrettet kan have en retfærdig og
realistisk udlændingepolitik i Danmark. En udlændingepolitik, hvor vi står vagt om de bærende
søjler i den brede udlændingepolitik, så vi kan holde styr på tilstrømningen og bruge ressour-
cerne på at få de mennesker, der allerede opholder sig i Danmark, integreret bedst muligt.
I min optik er det gældende integrationskrav, som Socialdemokratiet, den tidligere borgerlige
regering og Dansk Folkeparti blev enige om som led i reformen af ægtefællesammenførings-
reglerne, der trådte i kraft den 1. juli 2018, netop udtryk for en sådan udlændingepolitik. For
selv om integrationskravet i nogle situationer måske kan forekomme unødvendigt og rigidt, så
skal vi huske på, at vi med de her stramme, men også afbalancerede regler faktisk er i stand til
at sikre, at integrationen lykkes
det må også være et formål. Derfor er jeg også særlig glad
for, at denne dom ikke har betydning for integrationskravet.
Side 42
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
Justitsministeren:
Det er jo naturligt, at man i forbindelse med afsigelsen af en dom, der går
os imod, kan overveje de nærmere forfatningsmæssige rammer for EU-Domstolens virke. Jeg
hører selv til dem, som har været og stadig er uhyre kritisk over for Domstolens aktivistiske
fortolkningsstil.
Jeg vil starte med konklusionen: Man kan synes mange ting om dommen, men forfatningsret-
lige overvejelser giver den faktisk ikke anledning til. Dommen rejser heller ikke spørgsmål i for-
hold til vores retsforbehold. Det gør den ikke, fordi dommen vedrører det såkaldte associe-
ringsaftalekompleks mellem EU og Tyrkiet, som Danmark
i lighed med de øvrige medlems-
stater
fuldt ud deltager i, og altså ikke har forbehold i forhold til. Den konklusion vil jeg selv-
følgelig gerne uddybe.
Det vil jeg gøre ved indledningsvis at knytte et par mere generelle bemærkninger til grundlo-
vens § 20 og det såkaldte bestemthedskrav, som spørgeren henviser til. Efter grundlovens §
20 kan beføjelser, som tilkommer rigets myndigheder, ved lov i nærmere bestemt omfang
og
det er de ord, man skal hæfte sig ved her
overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er
oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden
og samarbejde. Det er grundlovens regulering. Den særlige procedure, som er beskrevet i
grundlovens § 20, skal følges, når en international organisation overlades lovgivende, admini-
strativ eller dømmende myndighed med direkte virkning i Danmark eller i øvrigt overlades an-
dre beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder
inklusive beføjelsen til at
indgå traktater med andre stater.
Iagttages den særlige procedure i grundlovens § 20, kan en international organisation udøve
kompetence med samme retlige virkning som en dansk myndighed. Det er EU netop et ek-
sempel på. Vi har altså taget noget af den kompetence, vi har i Danmark, efter fælles aftale
med de andre lande og overladt det til EU.
Bestemthedskravet i grundlovens § 20
Det følger af grundlovens § 20, at suverænitet alene kan afgives
”i nærmere bestemt omfang”.
Det er kendt som bestemthedskravet, som der er refereret til i spørgsmålet. Hvad ligger der så
i ”nærmere bestemt omfang”?
Det har Højesteret forholdt sig til i den såkaldte Maastrichtsag,
hvor Højesteret udtalte,
”at
udtrykket »i nærmere bestemt omfang« skal forstås sådan, at der
skal foretages en positiv afgrænsning af de overladte beføjelser, dels med hensyn til sagsom-
råder, dels med hensyn til beføjelsernes karakter.” Højesteret udtaler endvidere,
”at
afgræns-
ningen skal gøre det muligt at vurdere suverænitetsafgivelsens omfang, men at sagsområ-
derne dog kan beskrives i rummelige kategorier. Det kan ikke kræves, at omfanget af suveræ-
nitetsafgivelsen er angivet så præcist, at der ikke kan blive tale om skøn eller fortolkningstvivl.”
Højesteret udtalte i sine præmisser
og det er vigtigt, for når Højesteret udtaler, at det er for-
ståelsen af grundloven, har vi en autoritativ fortolkning af, hvad der ligger i det her
og Høje-
steret siger,
”at EF-Domstolen
ved fortolkning af traktaten også lægger vægt på andre fortolk-
ningsmomenter end bestemmelsernes ordlyd, herunder traktatens formål, er ikke i strid med
Side 43
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
de forudsætninger, som er lagt til grund ved tiltrædelsesloven, og er heller ikke i sig selv ufor-
eneligt med bestemthedskravet i grundlovens § 20, stk. 1. Det samme gælder EF-Domstolens
retsskabende virksomhed inden for traktatens
rammer.”
Så for at opsummere: EU-Domstolens dom angår associeringsaftalekomplekset mellem EU
og Tyrkiet og fortolkningen af det. Associeringsaftalekomplekset er ikke omfattet af retsforbe-
holdet. Danmark er derfor som medlem af EU fuldt ud omfattet af associeringsaftalekomplek-
set. I forhold til grundlovens § 20 og bestemthedskravet fandt Højesteret i Maastrichtsagen, at
EU-Domstolens fortolkningsstil og retsskabende virksomhed inden for traktatens rammer er
forenelig med grundlovens § 20.
Man kan som sagt synes mange ting om EU-Domstolens dom i sagen om tilknytningskravet,
men forfatningsretlige overvejelser giver den ikke anledning til.
Morten Messerschmidt
påpegede, at der i notatet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet
stod, at 138 sager skulle omgøres, men i forlængelse deraf stod der, at der var knap 2.000 sa-
ger. Af systemtekniske årsager skulle det i henhold til notatet ikke være muligt at identificere
dem; det ville kræve en manuel gennemgang. Hvad var ministerens forventning til antallet af
sager?
Han anså det for et problem, at EU-Domstolen kan afgøre, at en lov, Folketinget har vedtaget,
ikke gælder.
Talte Viggo Hørup netop ikke om ”intet over, intet ved siden af Folketinget”?
Kunne ministeren bekræfte, at regeringen ville tage kontakt til de 138 familier for at tilskynde
dem til at tage sagerne op igen? Var det en praksis, regeringen ville udbrede til andre områder
også? Det skulle man måske passe lidt på med.
Havde man egentlig overvejet, om den afgørelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet
traf i 2010, var lovlig? Hvor stor en rolle havde Genc-dommen spillet? Var tilknytningskravet
ulovligt, eller blev det det først med dommen fra 2014? Og kunne ministeren bekræfte, at
skulle der falde dom ved Menneskerettighedsdomstolen, er det ikke af bindende karakter,
hvorimod EU-Domstolens er overstatslig og dermed bindende? Kunne udvalget i øvrigt få et
uddybende notat om, hvorvidt der verserede sager ved EU-Domstolen, der peger i retning af,
at også børneområdet vil være under anfægtelse af EU-systemet?
Hvad angik den konkrete dom, fandt Morten Messerschmidt det interessant, at den forholder
sig til EU, dengang det hed EF. Den formålsfortolkning, som EU-Domstolens sidenhen har an-
lagt, har Højesteret ikke haft anledning til at forholde sig til (og dermed ikke domme som Zam-
brano og Metock)
al den stund, at Maastrichtsagen handler om tiltrædelseslovens forenelig-
hed med grundloven. Mente justitsministeren, at dommen fra 1992 skulle forstås sådan, at den
er hævet over tid og sted, så en højesteretssag her 27 år senere ikke kan få et andet udfald?
Justitsministeren slap let om sine forklaringer: Retsakten fra 1980 siger noget om arbejdsta-
gere, men også om familiesammenførte, og først i 1993 trådte Maastrichttraktaten i kraft, og
EU fik overdraget beføjelser på familiesammenføringsområdet. Hvordan kunne EU nedsætte
Side 44
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
et associeringsråd, der kan træffe afgørelse på et område, som EU først får beføjelser til 13 år
senere? Og så man på hjemmelsgrundlaget, Lissabontraktatens artikel 217, den gamle 238,
var det interessant, at den ene af nye bestemmelser med Lissabontraktaten er artikel 216,
ifølge hvilken disse aftaler med tredjelande og internationale organisationer er bindende for
EU-institutionerne og medlemsstaterne. Justitsministeren havde selv sagt, at Lissabontrakta-
ten ikke er suverænitetsoverdragende, så derfor kunne man ikke støtte ret på den traktat i for-
hold til, at den skulle give nye beføjelser til EU. Så hvordan hang det sammen, at det skulle
have bindende karakter, når det var blevet indføjet i EU-retten, uden at der var overdraget be-
føjelser?
Rasmus Nordqvist
var overrasket over justitsministerens udsagn om, at EU-Domstolen skulle
være aktivistisk. Mente han det? Og kunne udlændinge- og integrationsministerens fortælle
noget om, hvorvidt der var sager på vej, der kunne rykke ved ministeriets vurdering? Eller ville
ministeriet være proaktivt, så Danmark lever op til de gældende regler?
Jens Rohde
mente, at udfaldet af dommen var forventeligt, når der hele tiden laves nationale
regler, som skal udfordre de internationale. Gav ærgrelsen over, at dommen gik Danmark
imod, anledning til overvejelser i regeringen om at holde sig på den pæne side som sikkerhed
for, at de internationale aftaler overholdes? Kunne justitsministeren i øvrigt definere en aktivi-
stisk domstol? Han appellerede til et velovervejet svar fra ministerens side.
Jan E. Jørgensen
mente, at Morten Messerschmidt var langt ude i sin fremhævelse af Viggo
Hørup. Hans slagord fra 1878 var rettet mod kongemagten og Landstinget. De var sidenhen
blevet skamredet, for Landstinget er lukket, og kongehuset har ingen politisk indflydelse. Der
er nogle sideordnet med Folketinget, fordi der er en tredeling af magten. Danmark er selvføl-
gelig forpligtet af de internationale aftaler, som Folketinget har indgået, og det er selvvalgt at
være en del af EU.
Jan E. Jørgensen var i øvrigt enig med Jens Rohde i, at når man vil gå til kanten, sker det en
gang imellem, at man går for langt. Kunne man ikke afholde sig fra at male fanden på væggen
og give udtryk for, at EU nu ville smadre udlændingepolitikken? Som udlændingeordfører
havde udlændinge- og integrationsministeren kaldt sagen en vejsidebombe under dansk ud-
lændingepolitik. Den slags svulstig tale og forestillinger om, at 8.000 tyrkere vælter ind over
grænserne, tænder op under en bekymring i befolkningen om, at Danmark ikke er herre i eget
hus, når det gælder udlændingepolitikken.
Udlændinge- og integrationsministeren
sagde til Jan E. Jørgensen, at han på et tidligere
samråd i sagen ikke havde kunnet få et klart svar på, om sagen kunne have betydning for an-
det end de tyrkiske statsborgere, der var omfattet af associeringsaftalen
og om den dermed
potentielt også kunne være af betydning for andre tredjelandsborgere og måske endda danske
statsborgere. Der tegnede sig altså et billede af, at man kunne risikere at skulle give ret mange
opholdstilladelser. Det var ministerens indtryk, at den tidligere regering dengang tog henstillin-
gen fra Socialdemokratiet og ham selv som ordfører om at rydde skrivebordet alvorligt. Han
Side 45
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
mente ikke, at han havde overdrevet den potentielle risiko. Han var ærgerlig over dommen,
men glad for, at konsekvenserne af den ikke var så store.
Ministeren kunne bekræfte over for Morten Messerschmidt, at myndighederne pr. brev ville
kontakte de 138 personer, der har fået afslag på ægtefællessammenføring. Det er i naturlig
forlængelse af almindelig forvaltningsret. Danmark er forpligtet til at genoptage sagerne
og
på myndighedernes initiativ. Helt lavpraktisk betød det, at man skulle kontakte disse personer,
hvis det var muligt, uden uforholdsmæssigt store administrative byder. Sagsbehandlingssyste-
met fra 2011 gør det
modsat det tidligere system
muligt at adskille tyrkiske statsborgere fra
andre nationaliteter. Man ville altså kun henvende sig til dem, der havde fået afslag på bag-
grund af tilknytningskravet fra 2011 og frem. Men reglen gjaldt faktisk fra 2000, så der havde
været givet godt 1.800 afslag i perioden 2000-2011. For den periode var der ikke mulighed for
at skille de tyrkiske statsborgere fra andre grupper
det ville kræve en uforholdsmæssig stor
arbejdsbyrde. Det var tilmed mange år siden, så tidsperspektivet spillede også ind.
Ministeren opfordrede Morten Messerschmidt til at sende et skriftligt spørgsmål om afgørelsen
fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Genc-dommens indflydelse. Om eventuelt ver-
serende sager, der ville kunne føre til domme mod Danmark, sagde ministeren til Morten Mes-
serschmidt og Rasmus Nordqvist, at man må betragte det som et vilkår, at en dansk tilslutning
til aftaler og konventioner medfører, at internationale domstole løbende behandler sager, der
vurderer, hvorvidt den danske udlændingelov overholder aftalerne. Der verserede aktuelt et
par sager mod ministeriet, men dem kunne han ikke komme nærmere ind på. Ministeren fryg-
tede dog ikke, at konkrete sager ville gå Danmark imod i forløbet. Det betød så også, at han
ikke havde noget grundlag for at være proaktiv. Han havde altid ment, at Danmark skal over-
holde tiltrådte konventioner. Skal der vedtages ny lovgivning, er det vigtigt med juridiske vurde-
ringer af, om at den er inden for rammerne af forpligtelserne. Den regel, der nu havde været
under hammeren her, var fra 2000, da Karen Jespersen var indenrigsminister, og man havde
administreret efter den frem til 2018. Den var altså ikke et udtryk for nogle nylige politiske am-
bitioner om at gå til kanten af konventionerne. Han havde betragtet reglen som rimelig naturlig.
I forlængelse af dommen om, at 28-årsreglen var diskriminerende, havde man dog besluttet at
indføre de nuværende integrationskrav. Ministeren var godt tilfreds med den nye og endnu
bedre lovgivning.
Justitsministeren
mente, at det måtte være klart for alle, at EU-Domstolen er aktivistisk. Han
kunne svare ja til, at EU-Domstolen havde udvist retsskabende virksomhed, før Højesteret den
6. april 1998 gav sin fortolkning (Maastrichtsagen). Dassonville-dommen er et eksempel på,
hvor langt den fri bevægelighed rækker. Domstolen siger, at alle foranstaltninger, der
”aktuelt,
potentielt, direkte eller indirekte kan hindre den fri bevægelighed, er i strid med EU-retten.”
Ind-
til da var der ingen, der vidste, at man ville anlægge den meget vidtgående fortolkning. Her var
man tilbage i 1974, så når Højesteret i 1998 forholdt sig til spørgsmålet, var der rigelig doku-
mentation for det.
Side 46
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
Han opfordrede de af medlemmerne, der spurgte til det aktivistiske ved EU-Domstolen, til at
læse den nu afdøde professor i EU-ret Hjalte Rasmussen, hvis dr.jur-afhandling handlede om
Domstolens aktivistiske fortolkningsstil. Da Ole Due stoppede som retspræsident ved Domsto-
len, sagde han
frit efter ministerens hukommelse
at han var mest stolt af, at EU-Domstolen
havde sørget for den europæiske integration, nu der ikke var politisk vilje til at gøre det. Så
man kunne lige så godt pakke diskussionen om, hvorvidt Domstolen er aktivistisk væk
det er
den uden tvivl.
Morten Messerschmidt var inde på, om man kunne forestille sig, at Højesteret ville forholde sig
anderledes til sagerne efter 1998. Det var ikke til at vide. Men da Højesteret forholdt sig til det i
1998 og sagde, at den beføjelse, der var overladt, også kunne rumme den aktivistiske virk-
somhed fra Domstolens side, stod man med en historik af betydelig aktivistisk virksomhed.
Morten Messerschmidt ville også gerne vide, hvordan det lader sig gøre, at der bliver truffet
afgørelser på et område, hvor der ikke er kompetence. Her måtte man fastholde systematik-
ken: Man overlader kompetencer for, hvad forskellige EU-institutioner må gøre i et nærmere
traktatbestemt omfang. Ser man på associeringsaftalen fra 1964, er den vedtaget med hjem-
mel i den gamle artikel
238: ”Fællesskabet kan med et tredjeland, en sammenslutning af sta-
ter, en international organisation indgå aftaler, hvorved der skabes en associering med gensi-
dige rettigheder og forpligtelser, fælles optræden og særlige procedureregler. Disse aftaler ind-
gås af Rådet, der træffer afgørelser med enstemmighed efter at have indhentet udtalelser fra
forsamlingen, såfremt disse aftaler indebærer ændringer i denne traktat, skal disse forud ved-
tages under anvendelse af den i artikel 236 fastsatte fremgangsmåde.” I EU-systemet skal der
peges på hjemmelstraktaten som grundlag. Derfor kan man søge tilbage i associeringsaftalen.
Den blev vedtaget med hjemmel i den daværende artikel 238. Det relevante her var hjemlen til
at indgå associeringsaftalen i artikel 238, som var kendt i Danmark på det tidspunkt, hvor man
overdrog beføjelsen via tiltrædelsesloven.
Jan E. Jørgensen
var uenig med udlændinge- og integrationsministeren i, at han ikke havde
overdrevet. Men ministeren dækkede sig ind ved at tale om de potentielle virkninger af dom-
men. Når der debatteres EU, er det desværre ofte sådan, at skeptikere kommer med absolutte
worst case-scenarier. Når man vil det europæiske samarbejde, skal man holde sig for god til
fremsætte nogle vilde tal om, at sagen involverer 8.000 tyrkere
eller kalde den en vejside-
bombe under udlændingepolitikken. Han opfordrede til at slå koldt vand i blodet, men dog
holde skarpt øje. Det ville klæde ministeren at anerkende, at han havde overdrevet.
Søren Søndergaard
sagde, det ikke var en hemmelighed, at Enhedslisten mente, at den dan-
ske familiesammenføringslovgivning er for stram, og ønskede en generel opblødning
men
partiet gik ikke ind for forskelsbehandling. Hvordan havde udlændinge- og integrationsministe-
ren det rent politisk med, at lovgivningen på grund af en EU-dom bliver tvunget i derhen, hvor
der gælder særlige regler, hvis man kommer fra et bestemt tredjeland uden for EU? Ministeren
sagde endda, at han var rigtig glad for, at dommen kun omfatter en lille gruppe fra et enkelt
land.
Side 47
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
Morten Messerschmidt
påpegede, at udsagnet fra Viggo Hørup faldt, da Venstre lå i split-
telse. Det første til opløsning af partiet få år efter. Han kvitterede over for udlændinge- og inte-
grationsministeren for at modtage en skriftlig besvarelse. Han måtte derimod minde justitsmini-
steren om Ajos-dommen ved Højesteret om en konkret retsakt, som EU mente, at Danmark
skulle følge. Ifølge Højesteret er der en grænse for, hvor meget EU selv kan fortolke sine befø-
jelser.
I sine tidligere udsagn havde Morten Messerschmidt nok draget for hastige konklusioner om,
at bare fordi der var hjemmel i artikel 238, gælder den også i dag. Den gamle artikel 238 om-
handler rettigheder og pligter, men ministeren måtte da være enig i, at der er en afgrænsning
for, hvilke rettigheder og pligter der er tale om. Man kunne f.eks. ikke forestille sig, at Associe-
ringsrådet siger, at tyrkerne skal have ret til de alle de sociale rettigheder, som danskerne har.
Det var altså relevant at finde ud af, om der på det tidspunkt, hvor retsakten blev vedtaget, var
overdraget beføjelse til EU om at kunne vedtage regler på familiesammenføringsområdet. De-
frenne-dommen siger klart, at der er udvidet beskyttelse på arbejdstagerområdet; det ville han
ikke anfægte, men beføjelserne hvad angår familiesammenføringsregler overdrages først ved
Maastrichttraktaten. Det ville ikke give mening at få et forbehold over for noget, der ikke var
overdraget. Ikke mindst i lyset af seneste praksis ved Højesteret ville han bede ministeren om
at tænke nøjere over sagerne. Så kunne de skrives ved.
Jens Rohde
ville gerne have en definition på en aktivistisk domstol. Kunne der ikke være
enighed om, at Hjalte Rasmussen var erklæret EU-modstander? Dr.jur. Claus Guldmann og
EU-jurist Peter Vesterdorf havde adskillige gange tilbagevist påstanden om en aktivistisk dom-
stol. Så når der fandtes arbejde, der dokumenterer, at Domstolen ikke er aktivistisk, kunne mi-
nisteren måske nøjes med at sige, at han så verden på en anden måde? Kunne han give tre
eksempler på, at Domstolen har dømt uden udtrykkeligt grundlag i forordninger eller direktiver
eller i mangel af disse så også uden at hjemmel i traktaten? Det er Domstolens opgave at tage
udgangspunkt i traktaten, hvis ikke regler i forordninger og direktiver står meget klart. Han
mente, at det var at udfylde sin rolle, mens ministeren mente, at Domstolen på den måde
trådte udenfor. Jens Rohde mente, at det er farlig historiefortælling, der underminerer det eu-
ropæiske samarbejde at sige, at Domstolen konstant underkender Danmark.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvad det betød, at regeringen var kritisk over for den aktivistiske
domstol. Domstolen medvirker til, at landene kan samarbejde og leve op til det samme regel-
sæt, så der ikke bare er lande, der kan efterleve direktiver og forordninger efter forgodtbefin-
dende.
Pernille Vermund
sagde, at der i befolkningen og i Folketinget var et bredt flertal for at be-
grænse migration fra særlig de muslimske lande. Mente udlændinge- og integrationsministe-
ren, at lempeligere vilkår for tyrkiske statsborgere var i tråd med det ønske? Og med den høje
andel af kriminelle blandt indvandrere og efterkommere fra muslimske in mente, hvad var så
justitsministerens vurdering af sikkerheden og friheden for danskerne? Hvis Danmark blev
Side 48
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
tvunget til at give ophold til ikke bare de 138, men måske op til 2000 nye borgere fra et land,
viser alle statistikker, at det vil medføre mere kriminalitet.
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede Pernille Vermund, at uden de nye regler for
ægtefællesammenføring ville man have et stort problem, for efter dommen ville man ikke
kunne administrere og sagsbehandle eftertilknytningskravet. Heldigvis havde man nu lavet
nogle nye integrationskrav. Vurderingen var, at de ikke skulle ændres på grund af dommen.
Men som en af dem, der sad med ved bordet, da reglerne blev ændret, erkendte ministeren, at
baggrunden for den aktuelle dom ikke var en del af diskussionsgrundlaget, da man ændrede
familiesammenføringsreglerne godt 1 år tidligere. Det var til gengæld en anden dom i en an-
den sag. Man kunne så sige, at det var mere held end forstand, at man var i den nuværende
situation, men det var også værd at tage med. Også derfor havde han i sit samrådssvar glæ-
det sig over, at man allerede havde håndteret de politiske udfordringer, der ellers ville have
været opstået.
På Morten Messerschmidts spørgsmål fra tidligere om de eksisterende regler for familiesam-
menføring svarede han, at tilknytningskravet var en skønsmæssig vurdering, hvor man skulle
veje flere forhold op imod hinanden og skønne, hvorvidt et par måtte have størst tilknytning til
Danmark eller til et andet land. Det var faktisk lidt af det samme, som når man vurderer, om
børn kan integreres i det danske samfund. En kendt sag om et barn, der havde fået afslag, var
en af flere anledninger til, at man i 2018 indledte politiske forhandlinger om at fjerne integrati-
onsvurderingen og erstatte med nogle klarere regler for, hvornår og hvordan man kan få uden-
landske børn til Danmark. Han kunne ikke afvise, at den eksisterende lovgivning skulle gen-
nemgås i forhold til dommen, men heldigvis var man i den situation, at man kunne vedtage ny
lovgivning, som han var ret sikker på ikke strider mod konventionen.
Til Jan E. Jørgensen sagde ministeren, at han ikke mente at have overdrevet sagen. Det var
på sin plads, at sagen var blevet taget meget alvorligt. Han havde også forstået det sådan, at
den tidligere udlændinge- og integrationsminister tog det lige så alvorligt som Socialdemokra-
tiet. Man var oprigtigt i tvivl om konsekvenserne ved et worst case-udfald. Det kom heldigvis
ikke, men hvad hvis sagen
for at undgå at piske en europaskeptisk stemning op
ikke var
blevet taget op
og den så var endt med det værst tænkelige udfald? Hvis et afgørende
hjørne af udlændingeloven fremover skulle prøves ved en international domstol, ville han til-
lade sig at være på dupperne. Han var enig i den politiske hensigt fra Jan E. Jørgensen om
ikke at male fanden på væggen uden grund, men han stod ved, at sagen var potentielt
sprængfarlig. Det var derfor vigtigt, at regeringen og Folketinget gjorde, hvad den kunne, for at
fremføre sin sag og forsvare sin lovgivning. Man fik en dom imod sig, men den havde heldigvis
ikke så store konsekvenser, som han havde frygtet.
Det politiske svar på Søren Søndergaards politiske spørgsmål om forskelsbehandling var, at
ministeren havde det fint med, at det kun var nogle tyrkiske statsborgere, der kan få genopta-
get deres sager. De samfundsmæssige konsekvenser ved at skulle genoptage mange flere
sager med risiko for mange flere familiesammenføringer, ville ikke være godt for det danske
Side 49
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
samfund. Så han var tilfreds med, at det kun var 138, som man selv aktivt skulle henvende sig
til.
Justitsministeren
ville svare uddybende på Morten Messerschmidts spørgsmål. I Ajos-dom-
men fandt Domstolen, at national ret skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten, og hvis
det ikke er muligt at finde overensstemmelse på den måde, skal den nationale ret undlade at
anvende den nationale bestemmelse, så EU-retten har forret. Ministeren fremhævede, at EU-
rettens forrang i øvrigt også var et domstolsskabt princip. Højesteret, der fik spørgsmålet til be-
dømmelse fandt i midlertidig,
”at
det ikke fulgte af tiltrædelsesloven, som er den, Højesteret
forholder sig til, at EU-rettens generelle principper skulle være umiddelbart anvendelige i Dan-
mark, hvorfor Højesteret fandt, at dansk ret
her funktionærloven
havde forrang for EU-ret-
ten”. Svaret på Morten Messerschmidts spørgsmål var, hvorvidt man kan vide, hvor Højesteret
kommer til at trække grænsen fremover, måtte være nej.
Henvendt til Jens Rohde sagde ministeren, at han ikke kunne lide karaktermordet på Hjalte
Rasmussen
at han kaldte ham EU-modstander. Det var han muligvis, men sagen var, at han
skrev en afhandling, der opfyldte kvaliteterne for at gøre ham til dr.jur., hvori han beskrev
Domstolens aktivistiske fortolkningsstil. Ministeren mente ikke, at EU-Domstolen hele tiden un-
derkender Danmark. Det er godt med det forpligtende EU-samarbejde og en domstol, der kan
vurdere principper og retstvister, men han var kritisk over for den aktivistiske fortolkning.
Han bad Pernille Vermund gentage sit spørgsmål.
Pernille Vermund
gentog sit spørgsmål om konsekvenserne for sikkerheden af de omtalte fa-
miliesammenføringer, når man ved, at der er en massiv overrepræsentation af kriminelle
blandt indvandrere fra Tyrkiet og deres efterkommere. Kunne udlændinge- og integrationsmini-
steren, der sagde, at de nye regler var opstået ved held i uheld og ikke havde noget med dom-
men at gøre, garantere, at de ikke skaber lempeligere forhold for familiesammenføring fra Tyr-
kiet? Og hvis det var tilfældet, ville Danmark så stadig overholde associeringsaftalen?
Jan E. Jørgensen
mente, at den omtalte vejsidebombe viste sige at være en bordbombe. At
undlade at handle ud fra et absolut worst case-scenario er ikke det samme som ikke at tage
en sag alvorligt. Ministeren fik det fremlagt, som om alternativet til at puste sagen op og tale
om tusindvis og vejsidebomber var at sidde på hænderne. Alternativet var selvfølgelig at tage
det alvorligt, hvad både den forrige og nuværende regering gjorde. Der er alt for meget frygt i
Danmark og international politik.
Morten Messerschmidt
takkede navnlig justitsministeren for åbenlyst at sige, at EU-Domsto-
len har en særlig teleologisk fortolkning, der gang på gang skaber konflikter mellem forskellige
magtdelinger. Det havde han selv skrevet en bog om, som han ville sende til ministeren. Da
han forberedte sig til samrådet, læste han bilag igennem tiltage fra tiltrædelsesloven, og bilag
21 vedrører specifikt associeringsaftalen med Tyrkiet. Han citerede:
”Det
er over for EU-missi-
onen i Bruxelles oplyst, at det kan betragtes som udelukket, at der før 1986 vil være mulighed
Side 50
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
for at nå til enighed om at afskaffe en eller anden form for kontrol med tyrkiske arbejdere inden
for EU. Det vil i realiteten indebære, at krav om arbejdstilladelse under en eller anden form må
opretholdes.” Det sagde man i 1972 som en forudsætning for Folketingets tiltrædelse, og det
måtte indgå som en retskilde i forhold til forståelsen. Retsakten fra 1980, artikel 30, siger:
”Fællesskabets
medlemsstater og Tyrkiet må ikke indføre nye begrænsninger, for så vidt an-
går vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstager og deres familiemedlemmer, der på
nævnte landes områder har opnået opholds- og arbejdstilladelse i henhold til gældende lovgiv-
ning”. Så i 1980 var der mulighed for, at man kunne stille
krav om arbejdstilladelse. I 1972 lød
det i et svar fra ministeriet, at EU ikke ville komme til at ophæve kravet om arbejdstilladelse for
tyrkere før 1986. I dag er der ikke krav om arbejdstilladelse, som han forstod det. Så kunne
man ikke anlægge et forudsætningssynspunkt om, at Danmark sagde ja til det i 1980 under
forudsætning af, at man stadig kunne stille krav om arbejdstilladelse til tyrkere? Han ville over-
sende spørgsmålet skriftligt.
Jens Rohde
kaldte det for pudsigt, at det skulle være karaktermord at kalde folk for EU-mod-
standere. Pointen var, at han havde nævnt to jurister, som er erklærede EU-tilhængere, som
prøvede at bestride det, som Hjalte Rasmussen og ministeren prøvede at påpege: at domsto-
len handler, uden at der er hjemmel til det i forordningen og direktiverne. Han kunne konsta-
tere, at ministeren ikke kunne nævne et eksempel. Derfor ville han sende et spørgsmål om
det. Det hørte med til at diskussionen, at den altid lander på, om Domstolen har dømt inden for
den fri bevægelighed, fordi det er den hellige grav i traktaterne og står over stort set alt andet.
Det var også det, som bl.a. Peter Vesterdorf havde prøvet at påpege i diskussionen. Det
kunne være smukt, hvis man fik arbejdstagerrettigheder skrevet ind på samme niveau som
den fri bevægelighed.
Udlændinge- og integrationsministeren
kunne forstå på Jan E. Jørgensen, at nok skal Fol-
ketinget tage sager meget alvorligt, men man må ikke kalde noget en vejsidebombe. Der røg
man ud i en evig diskussion om semantik. Ministeren havde en særskilt politisk målsætning
om ikke at komme til at lyde som et talende jakkesæt; det ville han holde fast i.
Han bekræftede Pernille Vermunds udsagn om, at kriminalitetsstatistikker viser, at personer af
ikkevestlig oprindelse begår flere forbrydelser. Det var dog vigtigt at huske på, at langt de fle-
ste borgere med ikkevestlig baggrund er helt lovlydige. Og ja, statistikken for tyrkere viste et
anderledes kriminalitetsbillede end for personer med dansk oprindelse, men det forekom ham
urimeligt at sige, at fordi der gives familiesammenføring, medvirker man til, at der kommer ofre
for kriminalitet i Danmark. Der er forholdsvis stramme regler for ægtefællesammenføring, og
de personer, der får en udenlandsk ægtefælle til Danmark
også fra Tyrkiet
er personer,
som beskæftigelsesmæssigt og sprogligt befinder sig på et vist niveau, og som ikke har be-
gået alvorlig kriminalitet. På spørgsmålet om, hvorvidt han kunne garantere, at de nye regler
ikke ville blive lempeligere for tyrkiske statsborgere, sagde han, at tyrkiske statsborgere skulle
leve op til de samme nye krav som andre tredjelandsstatsborgere. Det ville man administrere i
henhold til og ud fra den juridiske vurdering af dommen, der lyder, at integrationskravet ikke er
blevet erkendt i strid med de internationale aftaler, Danmark har tilsluttet sig.
Side 51
EUU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 187: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/8-19, kl. 11.00
4. Europaudvalgsmøde 28/8 2019
Justitsministeren
sagde til Jens Rohde, at man også havde oplevet Domstolen være aktivi-
stisk i andre sammenhænge end, hvad angik den fri bevægelighed. Oprindelig var der spørgs-
målet, hvad der egentlig står øverst: EU-retten eller den nationale ret. Det spørgsmål var ikke
traktatreguleret, så det var Domstolen, der sagde, at så skulle EU-retten have forret. Det var
korrekt, at den fri bevægelighed havde været ledestjernen, og ministeren kunne også godt
have tænkt sig, at f.eks. sociale rettigheder og arbejdstagerbeskyttelse opvejede dette.
Mødet sluttede kl. 12.18.
Side 52